.

Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 5663
Скачать документ

1

Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні,

1. Зародження інституту банкрутства в процесі розвитку суспільних
відносин і становлення товарного виробництва та грошово-кредитних
відносин. Економічні та правові підстави створення законодавчої бази про
банкрутство в Україні.

2. Основні принципи банкрутства в Законі України “Про банкрутство” (у
редакції від 1992 р.):

• порушення провадження у справі про банкрутство;

• визнання боржника банкрутом;

• санація;

• ліквідаційна процедура.

3. Деякі аспекти правових та економічних умов для реформування інституту
неплатоспроможності у 1999 р. Основні положення Закону України “Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”:

• основні принципи державного регулювання неплатоспроможності боржника;

• поняття банкрутства як засобу відновлення платоспроможності боржника;

• особливості санаційної процедури;

• принципи ліквідаційної процедури;

• мирова угода як засіб відновлення платоспроможності боржника;

• особливості банкрутства деяких суб’єктів господарювання.

4. Законодавство, що регулює питання неплатоспроможності та банкрутства.

5. Повноваження державного органу з питань банкрутства. Особливості
введення в дію Закону України “Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом

1. З моменту виникнення приватної власності закони ніколи не були
милосердні до неспроможних боржників. У середньовіччі, наприклад,
гарантом забезпечення повернення боргу було не майно, а сама особа
боржника: його життя, особиста свобода та недоторканість. Розвиток
капіталістичних відносин потребував інших засобів боротьби з цим явищем.
Поступово в цивільному та торговому законодавстві більшості країн було
запроваджено норми, спрямовані не на тілесне покарання банкрута, а на
стягнення його майна з метою задоволення позовів та претензій
кредиторів. Ці питання регулюються, як правило, спеціальним законом про
банкрутство.

У світовій практиці законодавство про банкрутство розвивалося за двома
принципово різними напрямками. Один із них базувався на принципах
британської моделі, яка розглядала банкрутство як засіб повернення
боргів кредиторам, що, відповідно, супроводжувалося ліквідацією
боржника. Інші основи були закладені в американській моделі, основна
мета якої полягає, у реабілітації підприємства і відновленні його
платоспроможності.

Наразі точиться також дискусія про те, який шлях є більш ефективним:
ліквідація підприємства та розпродаж його активів чи реструктуризація
цього підприємства. Швидка ліквідація може скоротити витрати часу,
особливо для кредиторів, які, можливо, не мають достатньо інформації та
ресурсів для того, щоб дочекатися більш виграшного закінчення справи.
Окрім цього, ліквідація може сприяти прискореній передачі ресурсів більш
ефективному власнику. Ліквідація підприємств є менш прийнятною у країнах
з перехідною економікою, тому що звільнені таким чином ресурси часто не
можуть достатньо швидко знайти іншого власника та бути використаними у
інших видах господарської діяльності. Через недостатньо розвинутий ринок
вільні капітали, земельні та трудові ресурси можуть залишатися без
використання протягом тривалого часу, про що ми говоритимемо нижче у
цьому дослідженні. Наявність розвинутого ринку капіталів є необхідною
умовою для ефективного застосування закону про банкрутство. У
протилежному випадку найбільш ефективні потенційні інвестори, які
належним чином оцінюють відповідне підприємство і здатні вивести його з
фінансової кризи, можуть не отримати необхідні фінансові ресурси.
Натомість, прихильники реорганізації твердять, що активи відповідних
підприємств будуть приносити більше користі, якщо вони і надалі будуть
працювати. Також у відповідний час можуть бути відсутні потенційні
покупці, які в змозі належним чином оцінити відповідне майно та
заплатити відповідну ціну за нього. У цьому випадку більш прийнятним
рішенням для усіх сторін може бути збереження підприємства та його
подальша робота, що принесе їм вищі надходження, ніж від продажу
неплатоспроможного підприємства.

Однак, останнім часом у законодавстві розвинутих країн спостерігається
тенденція до зближення і поєднання обох зазначених принципів.
Особливість даної галузі законодавства полягає в тому, що це одна з
найбільш динамічних сфер правового регулювання. Завдання, яке має
вирішувати законодавство про неплатоспроможність, є або відновлення
платоспроможності (оздоровлення) боржника, або, як у випадку
неможливості його вирішення, проведення справедливого розподілу майнових
збитків серед усіх суб’єктів права, чиї інтереси можуть бути заторкнуті
неплатоспроможністю боржника.

У світовій практиці існують наступні підходу до визначення цілей процесу
банкрутства, основними з яких є:

– стимулювання розвитку бізнесу (підприємництва) і зростання
ефективності економіки. Загроза банкрутства суттєво впливає на поведінку
ринкових суб’єктів, змушуючи підприємців обережно приймати господарські
рішення і підтримувати рівень рентабельності, достатній для
обслуговування боргу;

– контроль господарських відносин між окремими суб’єктами ринку,
забезпечення рівності прав, зобов’язань та відповідальності. Банкрутство
повинно мати загальний характер, поширюючись на всіх без винятку
суб’єктів ринку незалежно від організаційно-правових форм
господарювання, розмірів, форм власності кредиторів;

– очищення ринку від недієздатних учасників. Інститут банкрутства є
одним з інструментів регуляції розвитку ринку, надає завершеність цьому
механізму. Саме ринок щоденно змушує одних власників поступатися місцем
перед сильнішими конкурентами. Звільняючи ринок від банкрутів, держава
захищає суб’єктів ринку від фінансових втрат, навмисного нанесення
збитків;

– справедливий розподіл грошових коштів, отриманих від продажу майна
банкрута, між кредиторами. Це сприяє ранжуванню кредиторів, тобто
визначенню пріоритетів для задоволення їхніх претензій при
недостатній кількості майна боржника. Пріоритетність задоволення
претензій встановлюється з врахуванням необхідності і ступеня захисту
окремих кредиторів, виходячи з інтересів держави (оплата судових витрат
і податків), населення (виплата заробітної плати, соціальної допомоги,
компенсаційних збитків життю і здоров’ю);

– створення умов для відновлення бізнесу у випадку доцільності і
бажання власників підприємства. Як було зазначено, фінансова
неспроможність підприємства, по- перше, може бути тимчасовою, коли
вартість активів перевищує боргові зобов’язання перед кредиторами.
По-друге, ситуація банкрутства може бути наслідком співпадання
негативних зовнішніх та внутрішніх факторів, управлінських помилок тощо.
У цій ситуації підприємству необхідно дати шанс вижити і відновити свою
діяльність. Законодавство про неплатоспроможність дає можливість
юридичним і фізичним особам, нездатним виконати свої фінансові
зобов’язання, звільнитися від більшої частини свого боргу,
або ж реорганізувати виробництво, таким чином знову набуваючи
фінансової стабільності. Закон “Про банкрутство” повинен виконувати три
основні функції:

1. Служити механізмом запобігання непродуктивному використанню активів
підприємств.

2. Бути інструментом реабілітації підприємств, які опинилися на межі
банкрутства, однак мають значні резерви для успішної
фінансово-господарської діяльності в майбутньому, як правило, така
реабілітація передбачає фінансову реорганізацію.

3. Сприяти якнайповнішому задоволенню претензій кредиторів.

2. Перший закон у сфері регулювання відносин неспроможності – Закон
України від 14 травня 1992 року „Про банкрутство” – був прийнятий у
процесі становлення правової системи незалежної України в умовах
відсутності цього інституту приватного права.

Ухвалення Закону було передусім намаганням прискорити приватизаційні
процеси шляхом використання механізмів, закладених у відповідному
законі. Практика застосування першого в Україні Закону у сфері
банкрутства виявила суттєві недоліки та прогалини у сфері регулювання
відповідних відносин, недосконалість багатьох правових конструкцій та
неефективність передбачених судових процедур. Все це давало можливості
використовувати відповідні статті законодавства.

Закон про банкрутство 1992 року встановлював порядок та умови визнання
банкрутами для задоволення претензій кредиторів лише такої категорії
суб’єктів підприємницької діяльності, як юридичні особи. Цим Законом
передбачалися тільки дві процедури – санація та ліквідація. За
невизначеності та розробленості процедури санації практично основною
процедурою стала тоді ліквідація.

Відсутність прикладів успішної реорганізації підприємств, що опинилися у
скрутному становищі, на думку фахівців з питань банкрутства, свідчила
про суттєві прогалини українського законодавства про банкрутство.
Процедура санації, що була розроблена ще за радянських часів (у 1990
році) у проекті закону про неспроможність, не виконувала того завдання,
яке на неї покладало ся, – рятування неспроможних підприємств шляхом їх
реорганізації. Практика застосування цього Закону підтверджувала такі
висновки.

До 1995 року відносно небагато підприємств було визнано банкрутами,
передусім це були приватні підприємства, які зверталися до цього Закону
з метою розв’язання проблем заборгованості та зміни власника
збанкрутілих підприємств.

Основними недоліками Закону фахівці вважали такі:

– Закон поширював свою дію тільки на юридичних осіб;

– недостатньо чітко були визначені основні поняття, що застосовуються у
цій сфері законодавства;

– недостатність правових способів (судових процедур) для виведення
підприємстваз фінансової кризи;

– брак ефективних реорганізаційних процедур;

– необхідною умовою здійснення санації було переведення всіх боргів на
санатора, що вважалося перешкодою для залучення інвесторів; ;

– Закон не передбачав можливості пошуку компромісів між
боржником та кредиторами;

– розпорядником майна частіше виступав представник кредиторів, як
правило, представник банку;

– в Законі не передбачалося механізмів щодо забезпечення збереження
майна (на зразок мораторію);

– на той час не існував інститут професійних керуючих у справах про
банкрутство;

– Закон передусім був спрямований на захист майнових інтересів
кредиторів, за рахунок ліквідації боржника;

– приблизно 80% справ про банкрутство порушувалося з ініціативи
податкових інспекцій.

Приблизно 80% справ про банкрутство порушувалося з ініціативи податкових
інспекцій. Може здатися, що метою таких звернень було поповнення
бюджету. Та практика стверджує інше. Ці процеси дозволяли податковим
органам позбутися несправних платників податків та списати борги і тим
самим покращити показники своєї звітності.

Чому ж кількість справ, порушених з ініціативи банків, підприємств,
організацій (інших кредиторів), складала лише слизько 20 % від загальної
кількості справ? По-перше, процес був не дешевим для кредиторів, багато
з котрих самі знаходилися майже в такому ж стані, як і боржник.
По-друге, процедури вимагали відривати від основної роботи
працівниківпідприємства, які не мали достатніх знань для проведення
ліквідаційних процедур. Спеціального ж навчання спеціалістів не
проводилося.

З причини відсутності належного інтересу з боку кредиторів на наступних
етапах провадження, крім першого, розгляд справ про банкрутство
продовжувався 5 років, а той довше. Й дотепер у провадженні судів
знаходяться справи, які були порушені ще в 1995-1996 роках. Ясна річ, ці
справи здебільшого знаходяться на етапі ліквідації, а ліквідація не
рухається вперед з вищеназваних причин.

Нерозробленість багатьох положень Закону про банкрутство 1992 року
спонукало до розробки підзаконних нормативних актів з метою заповнення
прогалин та уникнення конфлікту.

3. У червні 1999 року Верховна Рада прийняла закон “Про відновлення
платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом”, який діє з
1.01.2000 р.

Як випливає із назви Закону „Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом” (далі – Закон про банкрутство), ключовими
поняттями у цій сфері правових відносин є неспроможність та банкрутство.
Згідно з визначеннями, прийнятими у Законі, як неспроможність
визначається нездатність суб’єкта підприємницької діяльності виконати
грошові зобов’язання після встановленого строку їх сплати не інакше, як
через відновлення неплатоспроможності, а банкрутство є таким самим
станом, який неможливо виправити інакше, як через застосування
ліквідаційної процедури.

Нова редакція Закону суттєво відрізняється від старого Закону, який
складався лише з 22 статей та мав багато “білих плям”. Положення нового
Закону викладено у 356 пунктах та 450 підрозділах і частинах, які
згруповано у 53 статтях і 7 розділах.

Закон структурований наступним чином:

майже половину його тексту присвячено запобіганню банкрутству суб’єктів
підприємницької діяльності, його досудовим та судовим санаційним
процедурам;

четверту частину – особливостям застосування положень до окремих
суб’єктів господарювання: містоутворюючих та особливо небезпечних
підприємств, селянських (фермерських) господарств, страхових організацій
та професійних учасників ринку цінних паперів, а також
громадян-підприємців;

лише 15% – порядку ліквідації боржника, визнаного арбітражним судом
банкрутом.

Концепція нового Закону передбачає виконання триєдиної задачі. По-перше,
припинення непродуктивного використання виробничих потужностей.
По-друге, запобігання розбазарювання майна неплатоспроможних
підприємств. По-третє, задоволення претензії та вимоги кредиторів.

За термінологією, що використовується в Законі про банкрутство, поняття
„суб’єкт банкрутства” і „банкрут” фактично є синонімічними. Суб’єкт
банкрутства – це боржник, який визнаний таким господарським судом – і
який неспроможний виконати грошові зобов’язання. Точніше буде сказати,
що тут мова йде не про визнання боржника неспроможним (в інших частинах
Закону – „неспроможним”) виконати свої зобов’язання, а банкрутом. Тому
визначення боржника неспроможним відбувається разом з ухваленням рішення
про ліквідацію такого боржника.

Чинний сьогодні Закон передбачає процедури, що спрямовані на уникнення
ліквідації майна боржника.

Підприємства мають шанс відновити свою платоспроможність за допомогою
процедури санації. Санацію можуть ініціювати та здійснювати менеджмент
підприємства у випадку добровільного визнання банкрутом (ст. 53),
кредитори, податкові органи та навіть зовнішні інвестори. Згідно зі ст.
17, процедура санації узгоджується радою кредиторів, триває 12 місяців і
може бути подовжена ще на 6 місяців за рішенням суду. Закон (ст . 18-1)
передбачає наступні методи санації:

– реструктуризація підприємства;

– перепрофілювання виробництва;

– закриття нерентабельних виробництв;

– відстрочка та (або ) розстрочка платежів або прощення (списання )
частини боргів, про що укладається мирова угода;

– ліквідація дебіторської заборгованості;

– продаж частини майна боржника;

– звільнення працівників та інші методи.

Наприкінці процедури санації (або за наявності причин для її
передчасного припинення) управляючий санацією представляє доповідь про
хід санації, на основі якої рада кредиторів ухвалює рішення про
продовження санації, ліквідацію підприємства або укладання мирової
угоди. У випадку, коли кредитори не можуть дійти згоди щодо подальшої
долі підприємства, рішення про його ліквідацію ухвалюється судом (ст.
21-6). Таким чином, закон чітко передбачає можливість проведення
реструктуризації або ліквідації підприємств, а також надає можливість
для укладання мирової угоди.

Закон про банкрутство в новій редакції поширюється й на фізичних
осіб-підприємців, а також на деякі непідприємницькі установи. В Законі
чітко виписані функції та повноваження важливих учасників у судовому
проваджень і зі справи про банкрутство -арбітражних керуючих. Порівняно
з попереднім Законом про банкрутство 1999 року новий нормативний акт
містить достатньо процесуальних норм, необхідних для вирішення всіх
проблем щодо розгляду цієї категорії справ у господарських судах. Закон
визначає повноваження державного органу з питань банкрутства – Агентства
з питань банкрутства. чьоилія» Незважаючи на те, що Закон порівняно з
попереднім є кращим, він, на думку фахівців, є складним, досить
громіздким та таким, що містить внутрішні суперечності.

Для характеристики результатів застосування нового Закону доцільно
здійснити порівняння окремих показників за 1999 рік та 2001 (табл.3-5).

Згідно таблиці 1 в 2001 році відбулося позитивне зменшення залишку
нерозглянутих справ про банкрутство на кінець досліджуваних періодів,
але одночасно це лише наслідок зменшення кількості порушених
провадженням справ. Одночасно доцільно привести ще одну статистичну
інформацію, яка характеризує процес функціонування інституту банкрутства
в Україні, а саме у 2001 р. кількість ліквідованих підприємств з
державною формою власності становила лише 29, а підприємств, частка
державної власності у статутному фонді яких перевищувала 25%, – 7. З
чого можна зробити висновок про те, що банкрутство не торкнулося значної
частини державних підприємств, які є фактично потенційними банкрутами, а
відповідно це дозволяє стверджувати, що створений в Україні інститут
банкрутства не виконує своїх основних завдань, перелічених вище.

Динаміка розгляду арбітражно-судових справ про банкрутство місцевими
господарськими судами України

ПоказникПеріод

1999р.2001 р.Кількість нерозглянутих справ про банкрутство на початок
року1090910978Кількість порушених провадженням справ та тих справ, що
надійшли за підсудністю126194727Кількість справ про банкрутство,
закінчених провадженням95397277Залишок нерозглянутих справ про
банкрутство на кінець звітного періоду139898428

Ініціювання порушення справ про банкрутство, закінчених провадженням

Ініціатори порушення справиПеріод

1999 р.2001 р.Кредитори, справ37253268Органи державної податкової
служби, справ54583615Органи контрольно-ревізійної служби, справ1716Інші
органи стягнення (фонди пенсійний, соціального страхування, зайнятості
тощо), справПО55Боржники, справ4290Інші особи,
справ187233Усього…95397277

Згідно таблиці 4 частка, яку посідають кредитори серед ініціаторів
порушення справи про банкрутство дозволяє стверджувати, що по-перше,
ініціювання справи про банкрутство ще не стало звичним засобом
розв’язання проблеми боргів для українських підприємців; по-друге, існує
певна зневіра підприємців у результативність використання інституту
банкрутства в Україні, враховуючи її існуючу правову регламентацію та
розповсюджену практику розгляду справ.

Хоча в новій редакції Закону перевага надається не каральним функціям
банкрутства (ліквідація підприємства та розподіл існуючого майна між
кредиторами), а реорганізаційним, спрямованим на збереження кожного
суб’єкта господарювання, відродження його потенціалу, а кількість
санаційних процедур продовжує бути мізерною: якщо в 1999 р. їх було
проведено через арбітражні суди 21, то в 2001 р. – 16.

Таблиця 5 Припинення провадження у справах про банкрутство

Показник1999 р.2001 р.

тис.грн.%тис.грн.%Кількість справ, припинених
провадженням:69041006028100із затвердженням ліквідатора та
ліквідаційного балансу435163,04 16369,0у зв’язку із санацією
боржника210,3160,3із затвердженням мирової угоди004687,8у зв’язку з
виконанням усіх зобов’язань перед кредиторами148721,55058,4з інших
підстав1 04515,287614,5

Слід зазначити, що з прийняттям нового Закону про банкрутство
реформування цієї сфери законодавства не закінчилося. Про це свідчить
той факт, що протягом останніх двох років до нового Закону внесено
більше змін, ніж до закону 1992 року. Концепція законодавства про
банкрутство, яка була закладена у новий Закон, не в усіх випадках
відповідає, тим відносинам, що склалися в економіці.

Однією із новел Закону про банкрутство 1999 року є розширення судових
процедур і введення позасудової процедури відновлення платоспроможності
боржника. В окремих передбачених Законом випадках процедури банкрутства
застосовуються за спрощеною схемою. Всі названі нововведення повинні
надати учасникам у справі, передусім боржникові й кредиторам, достатній
вибір правових заходів щодо вирішення проблем заборгованості. Відповідно
до Закону про банкрутство щодо боржника застосовуються такі судові
процедури:

— розпорядження майном боржника;

— санація боржника;

— мирова угода;

— ліквідація банкрута.

Згідно з визначенням, що застосовуються у Законі про банкрутство,
процедурою розпорядження майном боржника є система заходів щодо нагляду
та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою
забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів
божника, а також проведення аналізу його фінансового становища.

Мирова угода укладається між боржником та кредитором (кредиторами) про
відстрочку та/або розстрочку або припинення зобов’язання за угодою
сторін.

Санацією вважається система заходів, що здійснюється під час провадження
у справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом
та його ліквідації. Метою процедури санації є оздоровлення фінансового
становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково
вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства,
боргів і капіталу та/або зміни організаційно-правової та виробничої
структури боржника.

Процедура ліквідації визначається після визнання боржника банкрутом і
спрямована на припинення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності
з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог
кредиторів шляхом продажу його майна. Ліквідація може бути добровільною,
коли боржник сам звертається до господарського суду із заявою про
визнання його банкрутом із наступною ліквідацією його майна та
примусовою. Коли кредитори наполягають на ліквідації боржника.

Крім судових процедур, які здійснюються у межах провадження у справі про
банкрутство, відповідним Законом передбачена також й позасудова
процедура – досудова санація.

Законом про банкрутство передбачене спрощене провадження у справі про
банкрутство. Спрощене провадження у справі про банкрутство
застосовується відносно відсутнього боржника (ст. 52 Закону про
банкрутство).

Під відсутністю боржника розуміють фактичну його відсутність за
місцезнаходженням. До цих ознак також належать ненадання боржником
протягом року до органів державної податкової служби податкових
декларацій, документів бухгалтерської звітності, що передбачено
податковим законодавством.

У такому разі заява про порушення справи про банкрутство може бути
подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку
виконання зобов’язань, а господарський суд у двотижневий строк з дня
винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство
відсутнього боржника виносить постанову про визнання боржника банкрутом
і призначає ліквідатором ініціюючого кредитора за згодою останнього або
представника Агентства з питань банкрутства.

При цьому Закон про банкрутство жодних винятків обов’язковості
надсилання боржникові копії заяви та доданих до неї документів у разі
порушення заяви відносно відсутнього боржника не містить (п. 2.4 листа
Вищого господарського суду України від 1008.2000 р. № 01-8/413 „Про
деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у
вирішенні спорів”).

Господарський суд у двотижневий строк з дня порушення провадження у
справі приймає рішення про визнання такого боржника банкрутом і
розпочинає процедуру ліквідації. Найбільш вірогідно, що ліквідатором
буде призначений представник Агентства з питань банкрутства. Решта
процесуальних дій у відкритій справі відбувається відповідно до
законодавства про банкрутство.

4. Банкрутство як одна з юридичних підстав ліквідації підприємств
регулюється Господарським кодексом України. Порядок та умови визнання
суб’єктів підприємницької діяльності банкрутами з метою задоволення
претензій кредиторів регулює спеціальний Закон України від 14 травня
1992 р. «Про банкрутство», що нині діє в редакції від ЗО червня 1999 р.
і називається «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом». Цей Закон встановлює умови та порядок відновлення
платоспроможності суб’єкта підприємницької діяльності — боржника або
визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного
або часткового задоволення вимог кредиторів.

Положення цього Закону застосовуються також і до юридичних осіб, які
діють у формі споживчого товариства, благодійного чи іншого фонду (тобто
не є суб’єктами підприємницької діяльності).

Разом з тим, положення цього Закону не застосовуються до юридичних осіб
— казенних підприємств, а також до юридичних осіб — підприємств, що є
об’єктами права комунальної власності, якщо стосовно них виключно на
пленарному засіданні відповідної ради органів місцевого самоврядування
прийнято рішення щодо цього.

Окремі відносини щодо провадження у справах про банкрутство регулюються
також Господарським процесуальним кодексом України, про що в Законі
робляться спеціальні застереження. Особливості провадження у справах про
банкрутство банків регулюються Законом України «Про банки і банківську
діяльність», порядок продажу майна банкрута регулюється також з
урахуванням вимог законів України «Про приватизацію державного майна» та
«Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

Такими є основні нормативні акти про банкрутство, поняття якого містить
ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом». Банкрутство — це визнана господарським судом
неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити
визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування
ліквідаційної процедури.

У свою чергу, під неплатоспроможністю Закон розуміє неспроможність
суб’єкта підприємницької діяльності виконати після настання
встановленого строку їх сплати грошові зобов’язання перед кредиторами, в
тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов’язання щодо
сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) не інакше як через
відновлення платоспроможності. З наведеного визначення випливає, що
банкрутство має економічний і правовий характер.

З економічної точки зору банкрутство є неспроможністю продовження
суб’єктом своєї підприємницької діяльності внаслідок її економічної
нерентабельності, безприбутковості. Суб’єкт підприємництва має стільки
боргів перед кредиторами і зобов’язань перед бюджетом, що коли їхні
вимоги будуть пред’явлені у визначені для цього строки, то майна
суб’єкта — активів у ліквідній формі — не вистачить для їх задоволення.

Юридичний аспект банкрутства полягає насамперед у тому, що у суб’єкта є
кредитори, тобто особи, котрі мають підтверджені документами майнові
вимоги до нього як до боржника. Це майнові правовідносини банкрутства,
здійснення яких у встановленому законом порядку може призвести до
ліквідації суб’єкта підприємництва.

Особливістю Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом» є те, що цей Закон регулює дві великі групи
суспільних відносин — матеріальні (організаційно-правові і частково
процедурні), які пов’язані з відновленням платоспроможності боржника, та
процесуальні — пов’язані з визнанням боржника банкрутом.

Матеріальні відносини складаються, як правило, при здійсненні заходів
щодо запобігання банкрутству боржника (надання фінансової допомоги,
досудова санація). Окремі матеріальні відносини виникають і функціонують
також при застосуванні судових процедур (розпорядження майном боржника,
вжиття заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, передбачених
планом санації тощо).

Внаслідок порушення справи про банкрутство виникає комплекс
процесуальних правовідносин щодо: порушення провадження у справі,
забезпечення грошових вимог жредиторів, попереднього засідання
господарського суду, судової санації, визнання боржника банкрутом і
відкриття ліквідаційної процедури, мирової угоди, припинення провадження
у справі про банкрутство тощо.

5. Повноваження державного органу з питань банкрутства. Особливості
введення в дію Закону України “Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом”.

На відміну від попередньої редакції Закону України «Про банкрутство»,
положення якого регулювали головним чином процедуру визнання боржника
банкрутом, чинний з 1 січня 2000 р. Закон України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» містить значну
кількість норм, спрямованих на запобігання банкрутству, що свідчить про
зміну орієнтирів держави стосовно такого важливого ринкового важелю,
яким є банкрутство.

Відповідно до п. 1 ст. 2 нового Закону державну політику щодо
запобігання банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
стосовно державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких
частка державної власності перевищує 25 відсотків, суб’єктів
підприємницької діяльності інших форм власності у випадках, передбачених
Законом, здійснює державний орган з питань банкрутства, який діє на
підставі положення, затвердженого у встановленому порядку.

Указом Президента України від 17 червня 1996 р. «Про утворення Агентства
з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій» було
утворено зазначене Агентство (назву його в 1998 р. змінено) та визначено
його основні завдання. Деякий час Агентство з питань банкрутства діяло
на підставі Положення про нього, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 1996 р.

Указом Президента України від 15 грудня 1999 р. «Про зміни у структурі
центральних органів виконавчої влади» Агентство з питань банкрутства як
центральний орган виконавчої влади ліквідується, а виконання його
функцій покладається на державну госпрозрахункову установу (агентство),
яка підпорядковується Міністерству економіки України. Відповідно до
Положення про Міністерство економіки України, затвердженого Указом
Президента України від 23 жовтня 2000 р., Міністерство економіки,
зокрема:

а) здійснює повноваження державного органу з питань банкрутства
відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом»;

— проводить державну політику щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом стосовно підприємств та інших суб’єктів підприємницької
діяльності у випадках, передбачених законом;

— сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних
для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом;

— пропонує господарському суду кандидатури арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для державних
підприємств, щодо яких порушено справу про банкрутство, та в інших
випадках, передбачених законом;

—організовує систему підготовки арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

—здійснює ліцензування діяльності фізичних осіб — суб’єктів
підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність як арбітражні
керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори);

—забезпечує реалізацію процедури банкрутства щодо відсутнього боржника;

-здійснює ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено
у справі про банкрутство, встановлює і затверджує форму подання
арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення єдиної бази
даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство;

—організовує у передбачених законом випадках проведення експертизи
фінансового становища підприємств при підготовці справи про банкрутство
до розгляду або під час її розгляду господарським судом у разі
призначення судом експертизи та надання відповідного доручення;

—готує у передбачених законом випадках на запити суду, прокуратури або
іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства;

—готує та подає на затвердження Кабінету Міністрів України у
встановленому порядку типові документи щодо здійснення процедур
банкрутства, здійснює методологічне забезпечення У цій сфері;

б) утворює державну госпрозрахункову установу (агентство) з питань
банкрутства;

—затверджує положення про державну госпрозрахункову установу (агентство)
з питань банкрутства;

—призначає на посаду та звільняє з посади керівника державної
госпрозрахункової установи (агентства) з питань банкрутства, укладає і
розриває з ним контракт;

в) проводить за участю міністерств, інших органів виконавчої влади
аналіз фінансово-господарського становища суб’єктів підприємницької
діяльності, що перебувають у державній власності, з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству, розробляє за участю
органів виконавчої влади відповідні заходи;

—вносить пропозиції щодо проведення досудової санації суб’єктів
підприємницької діяльності, які перебувають у державній власності,
погоджує в установленому порядку умови участі інвесторів і кредиторів у
проведенні досудової санації стосовно таких суб’єктів підприємницької
діяльності, в тому числі з питань набуття права власності на майно
підприємства, розпорядження частиною його продукції, оренди майна
підприємства, задоволення вимог кредиторів шляхом переведення боргу
(частини боргу) на інвестора;

—забезпечує в установленому порядку фінансування заходів щодо проведення
досудової санації, погоджує умови досудової санації суб’єктів
підприємницької діяльності, які перебувають у державній власності;

г) веде в установленому порядку реєстр суб’єктів підприємницької
діяльності, які мають грошові зобов’язання перед кредиторами, в тому
числі зобов’язання перед бюджетами та державними цільовими фондами;

– проводить у встановленому порядку експертизу проектів, програм
оздоровлення фінансового становища суб’єктів підприємницької діяльності,
включених до реєстру;

—забезпечує разом з міністерствами, іншими органами виконавчої влади
дотримання інтересів держави під час проведення суб’єктами
підприємницької діяльності, включеними до реєстру, розрахунків, які
здійснюються шляхом заліку заборгованості, вимог, зобов’язань, у тому
числі перед бюджетами та державними цільовими фондами;

—погоджує проведення викупу у суб’єктів підприємницької діяльності,
включених до реєстру, боргових зобов’язань перед бюджетами всіх рівнів;

д) формує і веде єдину базу даних про боржників, визнаних у
встановленомупорядку банкрутами;

є) бере участь у підготовці пропозицій щодо продажу частини майна
боржника — державного підприємства у процедурі санації, майна державного
підприємства — банкрута, стосовно якого господарським судом винесено
ухвалу про ліквідацію;

є) розробляє разом з міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади пропозиції щодо створення нових робочих місць,
соціального захисту і перепідготовки працівників, які вивільняються у
зв’язку із здійсненням заходів щодо відновлення платоспроможності
суб’єктів підприємницької діяльності — боржників, із визнанням суб’єкти
підприємницької діяльності — боржників банкрутами;

ж) формує навчально-методичну базу підготовки фахівців з питань
банкрутства, організовує їх навчання, підвищення кваліфікації.

Наказом Міністерства економіки від 5 грудня 2000 р. № 266 затверджено
Типове положення про регіональне (обласне) управління з питань
банкрутства.

Регіональне (обласне) управління з питань банкрутства відповідно до
покладених на нього завдань:

1) аналізує стан дотримання законодавства з питань банкрутства та
інформує про результати аналізу Мінекономіки;

2) здійснює контроль за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності
щодо додержання ними умов і правил провадження діяльності
арбітражного керуючого (ліцензійних умов);

з) забезпечує в регіонах реалізацію процедур банкрутства щодо
відсутнього боржника;

4) організовує у передбачених законом випадках проведення
експертизи фінансового становища державних підприємств при підготовці
справи про банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення;

5) бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського становища
суб’єктів підприємницької діяльності, що перебувають у державній
власності, з метою виявлення серед них боржників та запобігання їх
банкрутству;

6) вносить пропозиції щодо проведення досудової санації суб’єктів
підприємницької діяльності, які перебувають у державній власності;

7) пропонує господарському суду кандидатури арбітражних керуючих для
державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує 25 відсотків, щодо яких порушена справа
про банкрутство, та в інших випадках, передбачених законом;

8) надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу підприємствам,
установам, організаціям та громадянам з питань банкрутства;

9) звітує перед Мінекономіки про свою роботу;

10) забезпечує систематичне інформування населення місцеві органи
виконавчої влади про свою діяльність.

Обов’язок вживати своєчасні заходи щодо запобігання банкрутству
підприємства-боржника, крім уже названого Агентства його регіональних
(обласних) управлінь, законом покладено також на засновників (учасників)
боржника — юридичної особи, власника майна, центральні органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування в межах їх повноважень.

Законодавством передбачено два види позасудових процедур, які можуть
провадитися з метою запобігання банкрутству: фінансова допомога і
відновлення платоспроможності боржника (досудова санація).

Фінансова допомога боржнику в розмірі, достатньому для погашення
зобов’язань боржника перед кредиторами, у тому числі зобов’язань щодо
сплати податків і зборів, може бути надана власником майна державного чи
приватного підприємства, засновниками (учасниками) боржника — юридичної
особи, кредиторами боржника, іншими особами.

Досудова санація — це система заходів щодо відновлення платоспроможності
боржника, які може здійснювати власник майна (орган, уповноважений
управляти майном) боржника, інвестор з метою запобігання банкрутству
боржника шляхом реорганізаційних, організаційно-господарських,
управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових
заходів відповідно до законодавства до початку порушення провадження у
справі про банкрутство. Досудова санація державних підприємств
провадиться за рахунок коштів державних підприємств інших джерел
фінансування. Обсяг коштів для проведення досудової санації державних
підприємств за рахунок коштів Державного бюджету України щорічно
встановлюється Законом про Державний бюджет.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020